Диспозитивность норм гражданского права

Договорное право часть1 — Фкультативные нормы

Общепризнанное двучленное деление норм на императивные и диспозитивные в действительности не охватывает всего относящегося к договорам правового массива. Речь идет о существовании в нем еще и третьего вида регулирующих договор норм. Имеются в виду факультативные нормы. Последние отличаются тем, что для их вступления в силу необходимо положительным образом выраженное согласие сторон.

Хотя удельный вес факультативных норм в договорном праве и невелик, их существование и особенности имеют принципиальное значение.

Практическое значение диспозитивности норм гражданского права

Диспозитивный метод

ДИСПОЗИТИВНЫЙ МЕТОД основан на учете инициативы, самостоятельности в выборе того или иного поведения участниками регулируемых отношений. Он допускает сторонам отношения урегулировать собственные действия по своему усмотрению.

Диспозитивный метод правового регулирования

Диспозитивный метод правового регулирования — способ регулирования отношений между участниками, являющимися равноправными сторонами. Диспозитивный метод предоставляет участникам самим решать вопрос о форме своих взаимоотношений…

ДИСПОЗИТИВНЫЕ НОРМЫ ПРАВА

ДИСПОЗИТИВНЫЕ НОРМЫ ПРАВА (от поздне-лат. dispositivus — распоряжающийся) — нормы права, предоставляющие субъектам права возможность самим решать вопрос об объеме и характере своих прав и обязанностей.

Словарь экономики и права. — 2005

Диспозитивная норма

Диспозитивная норма Правило, которое применяется, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Так, ст.

Гражданское право Российской Федерации это особый важный инструмент регулирования экономической деятельности агентов.

Термин «диспозитивный» (от позднелатинского dispositivus — распоряжающийся, усматривающий) буквально означает «допускающий выбор» [4].

Лекция 3

Коллизионная норма — норма отсылочного характера, ею можно руководствоваться только вместе с какими-либо материально-правовыми нормами, к которым она отсылает, то есть нормами законодательства, решающими вопрос по существу.

Значение коллизионных норм заключается в определении права, которое должно быть применено к отношениям, возникающим в условиях международного общения, когда на регулирование таких отношений может претендовать правопорядок нескольких государств и необходимо разрешить возникшую коллизию.

Понятие и признаки диспозитивной нормы права

Диспозитивность норм гражданского права

Термин «диспозитивный» (от позднелатинского dispositi vus распоряжающийся, усматривающий) буквально означает «допускающий выбор».

В Большой советской энциклопедии диспозитивность определена как возможность распорядиться процессуальными средствами защиты. В отечественной гражданско-процессуальной литературе конца 19 — начала 20 веков, так же как и в германской, термин Disposinionsberugniss употреблялся обычно в том же смысле, что и Verhadengsmaxim, то есть вытекающее из права распоряжения несение сторонами последствий их процессуальных актов.

Понятие и сущность диспозитивности получили определенное освещение в основном в трудах ученых специалистов по гражданскому праву и процессу, в меньшей степени в области уголовного процесса. В общей теории права понятие диспозитивности не дается и не исследуется.

В юридической литературе термин «диспозитивность» многозначен.

Гражданские процессуальные нормы и гражданская процессуальная форма

Если сравнить отрасль права с деревом, то стволом такого дерева будут выступать принципы права, ветками — институты права, а листьями — нормы права.

Норма права представляет собой «атом» правовой материи, ее элементарную структуру.

Норма гражданского процессуального права, как и любая другая норма права, является обязательным правилом поведения, но особых субъектов — участников гражданских процессуальных правоотношений. Гражданская процессуальная норма характеризуется тем, что: 1) устанавливается исключительно федеральным законом;

Справочник по корпоративному управлению

Проект Постановления «О свободе договора и ее пределах», опубликованный на сайте ВАС РФ, несмотря на кажущееся абстрактным название, конкретен по содержанию.

Его правовые подходы могут оказать большое влияние на толкование и применение судом норм договорного права, а в дальнейшем найдут отражение в хозяйственной практике.

Диспозитивность норм гражданского права

Положения Проекта существенным образом меняют взгляд на свободу договорных отношений. ВАС РФ предлагает глубокое смысловое применение и толкование норм о свободе договорных отношений взамен формального подхода, существующего в судебной практике. Другой посыл документа — попытка решить давно назревшие проблемы недобросовестного поведения, злоупотребления правом участниками хозяйственного оборота, защитить интересы непрофессиональных, слабых контрагентов, в том числе и физических лиц.

Элементы правоотношения

Гражданское
правоотношение —
это юридическое отношение, существующее
в фор­ме юридической связи равных,
имущественно и организационно
обособ­ленных субъектов имущественных
и личных неимущественных отноше­ний,
выражающейся в наличии у них субъективных
прав и обязанностей, обеспеченных
возможностью применения к их нарушителям
государст­венно-принудительных мер
имущественного характера.

 Структура
гражданских правоотношений —
это совокупность элементов, без которых
невозможна реализация гражданского
правоотношения.

    1. субъекты
      — носитель права (управомоченный) и
      носитель обязанности (правообязанный);

    2. объекты
      — то
      благо (материальное или нематериальное),
      по поводу которого возникает
      правоотношение и в отношении которого
      участники правоотношения обладают
      правами и обязанностями;

    3. содержание
      правоотношения (субъективные права и
      юридические обязанности);

    4. юридические факты 

1)
Субъекты гражданского правоотношения —
это лица, обладающие по закону способностью
иметь и осуществлять непосредственно
или через представителя права и
юридические обязанности, реализующие
их в связи с участием в конкретном
гражданском правоотношении, т.е.
совокупность лиц, участвую­щих в
данном правоотношении. В правоотношении
во всех случаях участвуют минимум два
субъекта — управомоченный и обязанный.

● Физические
лица (граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства)

● Юридические
лица

Диспозитивность норм гражданского права

● Российская
Федерация

● Субъекты
РФ, муниципальные образования

● правоспособность
— возможность иметь  гражданские
права и обязанности

● дееспособность
— способность своими действиями
приобретать гражданские права и
обязанности

Уполномоченнов
лицо (кредитор) —
участник гражданского правоотношения,
наделенный правом.

Обязанное
лицо (должник) — участник,
несущий обязанности.

Обычно
каждый участник гражданского правоотношения
является одновременно и должником и
кредитором (например, продавец по
договору купли-продажи несет обязанность
по передаче вещи и в то же время имеет
Право на получение платы за нее).

Предлагаем ознакомиться:  Ограничение специального права приставами

2)
Объект гражданского правоотношения –
то благо (материальное или нематериальное),
по поводу которого возникает правоотношение
и в отношении которого участники
правоотношения обладают правами и
обязанностями, т.е. это те ценности, по
поводу которых субъекты вступают в
правоотношения в сфере гражданского
права.

  • вещи,
    включая деньги и ценные бумаги,

  • иное
    имущество, в том числе имущественные
    права;

  • работы
    и услуги;

  • информация;

  • результаты
    интеллектуальной деятельности, в том
    числе исключительные права на них
    (интеллектуальная собственность);

  • нематериальные
    блага.

3)Содержание
гражданского правоотношения –
это субъективные гражданские права и
обязанности субъектов гражданского
правоотношения. Они тесно связаны между
собой, и каждому субъективному праву
одного лица соответствует определенная
субъективная обязанность другого лица.

Структура
содержания правоотношения — это способ
взаимосвязи субъективных прав и
обязанностей, составляю­щих содержание
правоотношения.

Содержание
гражданского правоотношения составляют:

  • субъектив­ные
    права его участников;

  • субъектив­ные
    обязанности его участников.

Субъективное
право — предусмотренная
правовыми нормами мера возможного
поведения уполномоченного лица. Эта
возможность обычно в себя три
правомочия:

    1. правомочия
      на действия, означающего возможность
      са­мостоятельного совершения
      субъектом фактических и юридически
      значимых действий;

    2. правомочия
      требования, представляющего собой
      возможность субъекта требовать от
      обязанного субъекта исполнения
      возложенных на него обязанностей;

    3. правомочия
      на защиту путем:

3.1.
самозащиты (например, установка
сигнализации);

Диспозитивность норм гражданского права

3.2.
применения мер оперативного воздействия
(то есть применение определенных мер к
обязанному лицу без обращения в
компетентные государственные органы:
удержание вещи за неуплату долга,
отключение электроэнергии и т.п. );

3.3.
применение мер государственного
принуждения, в том числе и мер юридической
ответственности (неустойка, возмещение
убытков и т. п.).

(Классической
моделью субъективного гражданского
права, вклю­чающего в свое содержание
всю триаду правомочий, является
субъ­ективное
право собственности.
Собственник обладает юридической
возможностью требовать от всех лиц,
чтобы они не нарушали принад­лежащее
ему право собственности. Он также может
притязать на при­менение к правонарушителю
мер государственно-принудительного
воздействия.

Но главное и определяющее
ядро в содержании субъек­тивного
права собственности — правомочие
субъекта на собственные действия по
владению, пользованию и распоряжению
по своему ус­мотрению имуществом,
принадлежащим ему.)
Триада правомочий
имеет место и в содержании исключительных
прав на результаты интеллектуальной
деятельности или на приравненные к ним
средства индивидуализации юридических
лиц.

Субъективная гражданская
обязанность —
мера должного поведения участника
гражданского правоотношения. Сущность
обязанностей кроется в не­обходимости
совершения субъектом определенных
действий или воз­держания от действий.Состоит из
трех элементов:


  • непрепятствие законным действиям
    ynpaвoмoчeнногo лица;


  • обязанность выполнять законные
    требования уполномоченного лица;


  • обязанность претерпевать меры, которые,
    законно применяет управомоченное лицо.

В
гражданских правоотношениях бывают
два типа обязанностей:

    • пассивный
      (позитивное обязывание);

    • активный
      (метод запретов или негативное
      обязывание).

Обязанности
пассивного типа вытекают из
гражданско-правовых запретов и по своей
природе означают юридическую невозможность
совершения действий, нарушающих интересы
государства и управомоченных лиц.

Социальное
назначение гражданско-правовых
обязанностей актив­ного типа состоит
в побуждении субъектов к совершению
действий, соответствующих интересам
общества и управомоченных лиц.

4)
Юридические фак­ты —
жизненные обстоятельства, с которыми
нормы права связыва­ют возникновение,
изменение или прекращение правоотношения
(к примеру, неправо­мерное причинение
вреда). Без нормы права не может быть
юридического факта, а без юридического
факта не может возник­нуть, измениться
или прекратиться правоотношение.

Пределы осуществления гражданских прав.

1.
Граждане и юридические лица по своему
усмотрению осуществляют принадлежащие
им гражданские права.

2.
Отказ граждан и юридических лиц от
осуществления принадлежащих им прав
не влечет прекращения этих прав, за
исключением случаев, предусмотренных законом.

Исполнение
гражданской обязанности —
это действие или бездействие, направленное
на выполнение заложенных в обязанности
требований.

Способы
исполнения обязанностей сходны со
способами осуществления прав.

На
исполнение обязанностей распространяются
принципы осуществления гражданских
прав с подчинением этих принципов принципу
надлежащего исполнения обязательств, то
есть их исполнения в полном соответствии
с условиями, установленными в законе
или договоре.

Не допускаются действия граждан
и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с
намерением причинить
вред другому
лицу (шикана), а также злоупотребление
правом в иных формах.

Шика́на — злоупотребление
правом, состоящее в использовании своего
субъективного права с целью причинить
вред другому лицу,преследование цели
обогащения либо сбережения своих средств
за счёт другого лица.

Гражданские права могут быть ограничены только на
основании федерального закона
в строго определенных
случаях (см. п. 2 ст. 1 ГК).

Пределы осуществления гражданских прав:

  • субъективные границы (например,
    установленное законом ограничение
    дееспособности граждан);

  • временные границы (пресекательные
    сроки, сроки существования гражданских
    прав, исковая давность);

1.
Преклюзивные (пресекательные) сроки-
 время, предоставленное законом для определенного акта,необходимого, чтобы сохранить свое правоили защитить свои интересы. Таким актом может бытьуведомление другой стороны или совершение иного действя(напр., заявление претензии об обнаруженныхпри поставке товаров недостатках по количеству или качеству)

П.с.
устанавливают пределы существования
гражданских прав. Они предоставляют
управомоченным лицам строго определенное
время
для реализации их прав под угрозой
прекращения этих прав.

2.
Под сроками существования субъективного
права
понимаются сроки действия этого права
во времени. Так, право патентообладателя
на использование изобретения ограничено
сроком в пятнадцать лет (ст. 522 ГК); в
соответствии со ст. 277 ГК срок действия
договора имущественного найма не должен
превышать десяти лет, а для отдельных
видов этого договора — иных установленных
законом сроков.

3.
Исковой
давностью
признается
срок для защиты права по иску лица, право
которого нарушено. (ст.195 ГК). Общий срок
исковой давности составляет три года
со дня, определяемого в соответствии
со статьей 200 настоящего Кодекса. Срок
исковой давности не может превышать
десять лет со дня нарушения права, для
защиты которого этот срок установлен,
за исключением случаев, установленных
Федеральным законом.

  • экономические границы (установленные
    Законом РСФСР «О конкуренции и
    ограничении монополистической
    деятельности от 22 марта 1991 г. (с изменениями
    на 2 января 2000 г.) запреты на использование
    гражданских прав в целях ограничения
    конкуренции, а также на злоупотребление
    доминирующим положением на рынке и
    пр.);

  • социальные границы —
    запрет на злоупотребление правом.
    Злоупотребление правом — это такой
    способ осуществления субъективного
    права, когда управомоченное лицо
    сознательно идет на причинение вреда
    другому лицу.

Предлагаем ознакомиться:  Как отгулять дней отпуска

В
случае нарушения пределов осуществления права суд может отказатьуправомоченному лицу в защите
принадлежащего ему права
полностью или частично, а также применяет
иные меры, предусмотренные законом
(п.2ст.10ГК).

Регулирование правовых отношений

Диспозитивность норм гражданского права

Все юридические действия должны осуществляться в рамках законодательно регулируемых обстоятельств.
Без применения правовых норм невозможно компетентно решить ни один аспект жизнедеятельности.

Императивная и диспозитивная нормы

К примеру, в Уголовном кодексе предусмотрен ряд правил, необходимых для осуществления процедуры наказания за каждое правонарушение. Они объединены в разделы, в соответствии с отнесением к конкретному виду проступка. Каждый из них регламентирует нормы поведения лиц в зависимости от отнесения их к той или иной группе действий, позволяющей определить способ организации деятельности, а также вид взаимоотношений с её участниками.

Регулирование договорных взаимоотношений

Законодательному влиянию подвержены все граждане Российской Федерации, а также субъекты предпринимательской деятельности. В процессе взаимоотношений возможно применение индивидуального правового акта, определяемого арбитражем или договорными отношениями. В такой ситуации реализация права относится к одному участнику мероприятия. Она может быть представлена в виде обязательства, действия полномочия.

В большинстве случаев, требования правил касаются обоих участников мероприятия, направленного на реализацию деятельности одной из сторон соглашения с целью урегулирования отношений.
Для представителей этой стороны документально и законодательно устанавливают обязательное поведение, а для другой – возможные действия.

Методы правового регулирования

Таким образом, диспозитивность – общеправовая категория, которая широко применяется во всех отраслях частного и публичного права. А диспозитивная норма – это юридическая свобода или возможность гражданина осуществлять личные, субъективные права, разумеется, в рамках закона.

Не следует рассматривать диспозитивность и диспозитивные нормы как одно целое.

Но по сути своей эти нормы диаметрально,полярно противоположны.Императивный метод построен на отношениях субординации.подчинения одних субъектов права другим.(это административное.уголовное,уголовно-исполнительное право) .Диспозитивный предполагает равенство сторон правоотношей(присущ гражданскому законодательству,трудовому,семейному.) Еще одно отличие:императивные нормы-для публичного,а диспозитивные-для частного.

Например.УК-это императивные нормы, ГК(гражанский кодекс)-это свод (в большинстве своем) диспозитивных.Так,ст.

Согласно широкому подходу законодательство включает все виды нормативных правовых актов. Согласно узкому подходу – законодательство – это совокупность актов высшей юридической силы – законов. Квалифицирующим признаком законодательства в узком смысле является его принятие представительным органом государственной власти в законодательной процедуре. Понятие законодательства имеет не только специальный, но и общеупотребимый, обыденный смысл – совокупность всех источников и форм права.

Термин «законодательство» можно рассматривать также с точки зрения формального и материального подхода. Так, законодательством в формальном смысле называются акты, которые по общему правилу принимает законодатель. В материальном смысле законодательство составляют все правовые акты государственной власти.

В современном законотворчестве используют в равной степени как узкий, так и широкий подход к определению данного термина. Статьей 1.1. КоАП РФ установлен широкий подход, в соответствии с которым законодательство об административных правонарушениях состоит из кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Лесной кодекс Российской Федерации понимает под законодательством кодекс, другие федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. Градостроительный кодекс Российской Федерации в статье 3 дает очень широкое понимание термина «законодательство» – кодекс, другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные акты субъектов РФ.

В ст. 3 Гражданского кодекса РФ установлено узкое понимание гражданского законодательства.

Диспозитивность норм гражданского права

Употребление узкого подхода к определению термина «законодательство» более точно соответствует природе и сущности правовой государственности, так как оно существенно усложняет подзаконное правотворчество и ставит его под контроль представительной власти. Конституция РФ установила, что подзаконные акты должны приниматься на основании и в соответствии с законами.

«Органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами» (п. 7 ст. 3 ГК РФ). Таким образом, в соответствии с узким пониманием термина «законодательство» подзаконное правотворчество разрешается законом, который, естественно, принимается раньше подзаконного нормативного правового акта. Такая модель последовательного принятия и зависимости подзаконного акта от закона служит гарантией прав и свобод человека и гражданина.

Система права делится на две сферы: частную и публичную. Деление права на публичное и частное
восходит еще к античной древности. Одним из авторов данного учения справедливо считают Ульпиана. Так, например, он считал, что публичное право относится к положению Римского государства. Он полагал, что для частного права наибольший интерес представляют потребности отдельных лиц, их правовое положение и имущественные отношения.

Для отечественного права в целом не было характерно четкое деление на частное и публичное право, кроме того, в начале XX века марксистсколенинская доктрина отказала частному праву в существовании вообще. Это предопределялось решающей ролью государства во всех без исключения отношениях.

Реформа правовой системы в 90х годах XX века, ориентированная на рыночные экономические отношения, обусловила новый виток в проблеме соотношения частного и публичного в отраслях права. Современная юридическая доктрина строится на разделении права на частное и публичное.

Разделение публичного и частного права в современной теории осуществляется по нескольким критериям. Один из них: сфера интересов правовой защиты. Публичное право имеет в виду интересы государства как целого, а частное – интересы индивида.

В качестве критерия может использоваться также способ судебной защиты. Публичное право охраняется в порядке уголовного или административного производства по инициативе государственного органа. Частное право защищается по инициативе лица в порядке гражданского производства. В сфере публичного права государство своими нормами определяет роль каждого субъекта, его права и обязанности по отношению к государству как к целостному образованию. В сфере частного права юридически значимые решения принимаются множеством лиц, действующих самостоятельно.

Предлагаем ознакомиться:  Дополнительный отпуск на государственной гражданской службе

Иерархические отношения субъектов, основанные на властном и, соответственно, подчиняемом их положении друг по отношению к другу;

Императивное правовое регулирование при помощи обязывающих либо запрещающих правовых норм;

Значительные санкции за правонарушения в государственной сфере;

Нормативноориентированное воздействие.

Публичное право регулирует: устройство и функционирование государства, его институтов; институты гражданского общества; механизм и уровни самоуправления; основы правовой системы, правотворчества и правоприменения; принципы, нормы и институты межгосударственных отношений и международных организаций.

К отраслям публичного права относятся: конституционное, финансовое, административнопроцессуальное, уголовное, уголовнопроцессуальное, уголовноисполнительное, международное гуманитарное право.

lektsii.net — Лекции.Нет — 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав

Право, являясь одним из социальных регуляторов, регулирует общественные отношения путем установления в нормативном порядке общеобязательных правил поведения, которые адресуются участникам общественных отношений. Содержащиеся в них права и обязанности могут устанавливаться разными способами.

Метод правового регулирования в науке определяется как «способ воздействия юридических норм на общественные отношения». Он отвечает на вопрос «как право регулирует определенную область общественных отношений» в отличие от предмета правового регулирования, который отвечает на вопрос «что регулируется правом».

Методу как общетеоретической категории в науке уделялось серьезное внимание, т.к. наряду с предметом он назывался в качестве критерия разграничения отраслей права. С.С.Алексеев видит один из недостатков теоретической разработки метода правового регулирования в том, что нередко противопоставляются два изолированно рассматриваемых способа правового регулирования – «метод равенства», который называют еще «диспозитивный», «метод координации», «метод децентрализации» и «метод власти – подчинения», называемый методом централизованного регулирования, методом субординации.

Фактически в чистом виде эти методы не существуют и «… в каждом методе правового регулирования мы можем найти и элементы «равенства», и элементы «автономии», и элементы «власти – подчинения». Все дело в том, каково соотношение этих элементов в рамках органичного целого, единого метода правового регулирования…».

Именно метод правового регулирования М.И.Брагинский считал единственным критерием разграничения частного (гражданского, в которое он включал семейное, трудовое право) и публичного права, т.к. предмет в виде, например, имущественных отношений может быть одним и тем же и у частного, и у публичного права.

Диспозитивная характеристика

Он определяет широкую свободу действий, касающихся реализации имущественных прав в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Стороны самостоятельно определяют характер взаимоотношений. При этом им предоставляется возможность выбора между определёнными моделями поведения, при условии соблюдения законодательных требований.

Что такое императивная и диспозитивная нормы

К диспозитивным относятся правовые нормы, в которых проявляется принцип ограничения свободы действий для всех участников договорного соглашения.
В процессе реализации определённого договором мероприятия, деятельность субъектов ограничивается их свободой права.

Диспозитивность норм гражданского права

Диспозитивный характер отношений участников договора подразумевает отражение законодательных особенностей в документации, с учётом нюансов сложившейся ситуации. Она может требовать внесения некоторых изменений, являющихся важными для реализации мероприятия, в случае если его аспекты не отражены в полном объёме в нормах права.

Применение метода не только гарантирует расширение спектра возможностей для каждого участника сделки, но и предоставляет возможность альтернативного изменения условия взаимоотношений, если это будет необходимо.

Пример диспозитивной нормы чётко прослеживается в документации регулирующего характера. Элемент отношений может быть применим при оформлении сделок, договорных отношений и Уставных документов юридических лиц. Его признаком является наличие в документации стандартной оговорки «если иное не предусмотрено договором».

Коллизионные нормы

Коллизионные нормы применяются для определения приоритета использования законодательных параметров конкретного государства из общего перечня международных субъектов, участвующих в мероприятии.
Их использование актуально только в ситуациях, когда можно применить такие материально-правовые нормы, которые решат возникшую проблему.

Что такое коллизионная норма

Коллизионное право применимо к договорным соглашениям между субъектами в условиях международного сообщения при условии, если на регулирование отношений может претендовать законодательный порядок нескольких государств. Правовые коллизионные нормы решают эту проблему за счёт подчинения всех участвующих в мероприятии государств законодательным правоотношениям конкретной страны.

Практическое применение коллизионного права

В коллизионные нормы включены два элемента, способствующие решению возникшей проблемы международного значения:

  • конкретизирующие отношения, к которым её можно применить;
  • указывающие на право, элементы которого подлежат применению, с учетом требований законодательства международного значения или конкретного государства.

Императивные нормы это — требования, документально отражённые в договорном соглашении, в категоричной форме, содержание которой не подлежит изменению по инициативе участников мероприятия. Под императивной коллизионной нормой понимается норма, от которой отказаться невозможно в процессе реализации субъектами договорных обязательств.

Нотки диспозитивности придают автономность решениям участникам международных сделок. Относительно императивный характер отношений определяет порядок, от правил выполнения которого можно отказаться, при наличии оговорённых в договоре условий.

Односторонние нормы определяют границы использования собственного права. Двухсторонние отношения учитывают порядок применения законодательных правил, имеющих национальное и международное значение. За основу формирования правил взаимоотношений коллизионного характера между участниками соглашения могут быть взяты не государственные законодательные нормы, а положения международного договора, унифицирующего решение конкретного вопроса.

Нюансы и особенности применения

В реальности договорные отношения часто требуют соответствующего правового разрешения. Однако законодательство не предусматривает порядок и правила применения императивных и диспозитивных норм, что обеспечивает правовые нестыковки. Для их урегулирования применяются специальные приёмы по аналогии закона и права.

Между компаниями заключен договор аренды на неопределенный срок. Допустимо ли включить в него условие о том, что арендатор не вправе немотивированно отказаться от договора во внесудебном порядке, а может потребовать расторжения договора только в судебном порядке и лишь при наличии существенных нарушений обязательств со стороны арендодателя?

Основная задача.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая помощь
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector